Решаем вместе
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!




Главная

Прокурор разъясняет

Порядок принятия и вступления в наследование

 

После смерти человека у родственников появляются вопросы по поводу оформления наследства. Человек, который никогда не сталкивался с подобным, вряд ли, сможет достоверно разобраться в том, что собой представляет порядок вступления в наследство. Но стоит отметить, что время осуществления указанных действий строго ограничено законом. У наследника для вступления в наследство имеется 6 месяцев.

Порядок вступления в наследство зависит от его основания, им может стать закон или завещание, а также от способа принятия (нотариальное или фактическое). Для наследования определенных вещей, например, недвижимости, акций, оружия, наград предусмотрены свои условия. Также наследникам вместе с имуществом переходят и долги наследодателя.

Первый шаг — это обращение к нотариусу, причем не к знакомому или ближайшему, а по месту открытия наследства. В каждом городе между нотариусами поделены буквы алфавита, чтобы было понятно, какой нотариус будет вести наследственное дело гражданина. То есть условно, если гражданин умер в Энгельсе и это его последнее место жительства, ищем нотариуса, за кем закреплена буква, на которую начинается фамилия умершего, и именно в этом городе. Неважно где он родился, жил, учился, важно место его жительства в момент смерти.

Время открытия наследства — это дата возникновения у наследников права на него, и с нее начинает отсчитываться шестимесячный срок (ст. 1115 ГК РФ). При фактической смерти она полностью совпадает с числом, указанным в свидетельстве о смерти. Если применялся институт признания умершим (юридическая смерть), то используется число, указанное в самом решении суда, или дата вступления его в законную силу.

Порядок вступления и принятия наследства у нотариуса такова:

1) Оформляется заявление о вступлении в наследство и его принятии, к нему прикладываются: свидетельство о смерти, свидетельства, указывающие на степень родства, завещание (если есть), копия паспорта наследника.

2) Устанавливается объем наследственной массы. Для этого сам наследник должен передать в наследственное дело все имеющиеся документы на квартиру, машину, акции, вклады, дома и другое имущество. При их отсутствии сам нотариус сделает запросы.

3) Уплачивается госпошлина за выдачу свидетельства о праве на наследство. Для близких родственников 0,3%, для остальных 0,6% от стоимости имущества.

До недавнего времени у большинства граждан нашей страны не было в собственности дорогостоящего имущества, такого как недвижимость, ценные бумаги или автомобили. Восстановление института частной собственности изменило эту ситуацию, закрепив в законодательстве нормы о наследовании различных вещей, а также имущественных прав.

Эти нормы устанавливают две формы принятия наследства:

$1·                     путем подачи заявления нотариусу;

$1·                     наследство по факту – находит отражение в совершении иных действий, свидетельствующих о том, что наследник желает стать собственником конкретного имущества. Это и фактическое владение, и исполнение долговых обязательств, и расходы, понесенные на содержание наследственного имущества.

Доказательством вступления в наследства служит установление факта принятия. Чтобы его зафиксировать, необходимо доказать (чаще всего документально, или свидетельскими показаниями), что были совершены определенные действия:

$1·                     наследник фактически владел и управлял наследством, причем открыто (проживал в квартире, сдавал в аренду землю и т.д.);

$1·                     сохранял имущество от порчи и гибели (например, страховал или ремонтировал);

$1·                     нес расходы на содержание (здесь пригодятся, например, оплаченные квитанции за коммунальные услуги);

$1·                     получал суммы, причитающиеся умершему, и платил за него долги.

При установлении фактического принятия наследства срок имеет значение. Проделывать все эти действия наследник должен начать до истечения 6-ти месячного срока со дня смерти родственника. А вот обратиться к нотариусу за свидетельством, без которого нельзя переоформить имущество, он может и позже. Но зачастую, если своевременно наследником не было подано заявление в соответствующую нотариальную контору, то факт принятия наследства необходимо доказывать в суде.

С этой целью наследник обращается с исковым заявлением в суд. При этом, в качестве ответчиков выступают другие наследники.

В случае, когда умерший имел единственного наследника, тот может принять все имущество, не открывая у нотариуса наследственного дела и не получая необходимого свидетельства. Особенно если все перешедшие по наследству вещи являются бытовыми и не нуждаются в переоформлении. В этом случае можно спокойно ими пользоваться, не ставя в известность нотариуса.

Однако, если в составе наследства имеется жилье, земельные участки, денежные средства в банковском учреждении, автомобиль, именные ценные бумаги и другие объекты, требующие надлежащего оформления перехода прав на них, то ситуация в корне меняется. В любой момент законность владения таким имуществом может быть поставлена под сомнение, что иногда имеет неприятные последствия. Поэтому необходимо в кратчайшие сроки заняться оформлением наследства.

В этом случае заявление, поданное наследником в суд, чтобы доказать факт установления наследства, рассматривается в порядке особого производства. Это обусловлено отсутствием ответчиков и, по сути, наследственного конфликта, как такового.

Оно применяется только тогда, когда нет специального волеизъявления умершего – завещания, или если завещано не все имущество. В таком случае порядок принятия наследства основывается на очередности, которая установлена нормами Гражданского кодекса. В данном нормативно-правовом акте четко указывается, что право последующей очереди возникает, только если предыдущая отсутствует, отказалась от наследства, не приняла его, отстранена от наследования.

На практике это выливается в необходимость предоставления нотариусу не только свидетельства о смерти, но и официальных документов, удостоверяющих определенную степень родства, чтобы можно было определить номер очереди. Доли нескольких наследников одной очереди, априори считаются одинаковыми. Если имеются разногласия по этому пункту, решить их может только суд.

Завещание упрощает жизнь и наследнику, и нотариусу. Последнему не нужно уведомлять и разыскивать лиц, которые должны быть призваны к наследованию и не придется устанавливать объем переходящего имущества. Наследнику же необязательно доказывать свое право на это имущество.

Порядок наследования по завещанию в целом аналогичен наследованию по закону. Конечно, дополнительные требования предъявляются к порядку совершения и оформления завещания, и если они нарушены, то по заявлению одного из наследников оно будет признано недействительным. В данном случае будет использоваться единственная альтернатива, то есть наследование по закону.

Когда нет споров с родственниками и иными наследниками, известен состав имущества, то вступить в наследство, с некоторыми подсказками нотариуса, человек сможет самостоятельно, но если необходимо за решением какого-либо вопроса обращаться в суд, то стоит позаботиться о наличии хорошего представителя.

Чтобы не оказаться в неприятной ситуации, связанной с наследованием, лучше всего проконсультироваться с юристом, которому и поручить оформление всех необходимых бумаг. Это поможет избежать пропуска установленных законом сроков, а также защиты при возможных спорах с другими наследниками. Также подскажет, какого рода доказательства помогут установить факт принятия наследства, и восстановит нарушенные интересы в суде.

Как сейчас можно осуществлять перевод валюты за границу и сколько?

Текущая ситуация в мире кардинально изменила привычный ход жизни, особенно в вопросах финансов. На фоне введенных санкций власти нашей страны приняли решение об ограничении валютных переводов. 

Данное ограничение введено на основании Указа «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования» от 18.03.2022 года. Полномочия по определению суммы ограничений переданы в ведение Центрального банка Российской Федерации, о чём тот в свою очередь определил, как 5 000 долларов США или эквивалент в любой иностранной валюте. 

Чтобы разобраться как и сколько можно переводить денежных средств не нарушая закон, можно разделить все переводы на обычные (т.е. переводы физическим лицам) и переводы за товары и услуги.

Итак, как указано выше, с 18 марта 2022 года для резидентов РФ и нерезидентов РФ введены ограничения на сумму обычных переводов до 5000 долларов США (или эквивалент в иной иностранной валюте по курсу ЦБ на день перевода).

Это значит, что в период одного календарного месяца сумма ваших переводов, как резидента РФ,  другому физическому лицу (одному или нескольким) будет ограничена 5000 долларов. Как только вы достигнете этого месячного лимита - ваши переводы будут невозможны.

Также резидент РФ не имеет право осуществлять переводы на собственные счета за рубежом и переводы с целью проведения операций на валютном рынке «Форекс».

А вот нерезиденты РФ не смогут производить переводы на сумму более 5000 долларов как физическим, так и юридическим лицам.

Кроме того, нерезиденты РФ из списка недружественных стран ограничены в возможности производить переводы с территории РФ в валюте за рубеж на любую сумму.

Многие задаются вопросом, как же производить переводы за рубеж для оплаты товаров и услуг, таких как, например, лечение, обучение или на иные, не запрещённые указами  цели?

Все эти переводы производятся в обычном режиме и ограничения по сумме на них не накладываются за исключением одного: отправка денежных средств в долларах США, канадских долларах, датских и шведских кронах, а также в фунтах стерлингов - приостановлена. 

В завершении хотим дать юридический совет: при переводе денежных средств за границу, всегда имейте обоснование платежа (перевод близким родственникам, документы, подтверждающие наличие долгового обязательства или иное), так как возможны проверки, которые не только касаются, как ранее противодействия коррупции и легализации денежных средств полученных преступным путём, но и противодействие и выявления фактов спонсирования незаконной, в том числе экстремистской деятельности.

 

Что изменится в жизни Россиян в марте?

 

1. Ограничение на использование оружия 

Теперь для того чтобы получить оружие надо будет пройти ряд проверок, в том числе, медицинских. Людям с медицинскими противопоказаниями оружием будет запрещено пользоваться. Перечень ограничений совсем скоро будет утверждён правительством. 

Медосвидетельствование должно быть проведено только государственными или муниципальными организациями системы здравоохранения по месту жительства, а заключения будут вносить в ЕГАИС в сфере здравоохранения. 

2. Новые правила охраны труда 

Работодатели будут обязаны постоянно анализировать опасности и профессиональные риски, уведомлять работника об отнесении условий труда на его рабочем месте к опасным и приостанавливать работы в связи с этим. Важно заметить, что место и оплата труда за работником на время простоя должна сохраняться. 

К тому же, у владельцев компаний и руководителей появится право самостоятельно проводить оценку соблюдения норм трудового законодательства на собственном производстве. Они смогут использовать приборы, устройства и оборудование для дистанционной фиксации рабочих процессов для контроля за их безопасностью.

3. Квоты для инвалидов 

Теперь работодатели будут обязаны оставлять определённое количество мест для сотрудников с инвалидностью. Например, для работодателей, в компаниях которых работает свыше 100 работников, может быть установлена квота в размере 2-4% от среднесписочной численности работников.

4. Открытие личных фондов 

С 1 марта появилась возможность создавать личные фонды для управления своим имуществом. Такие фонды позволяют распорядиться имуществом при жизни, учредив на определенный срок или бессрочно унитарную НКО. 

5. Где работаешь, там и живешь 

Теперь крестьяне и фермеры будут иметь право строить дома на сельскохозяйственных участках, которые находятся у них в собственности. Простым языком, они получили право на проживание непосредственно на той земле, где выращивают культуры для продажи. 

При этом есть ряд уточнений: они могут занимать не более 0,25% от общей площади участка. Более того, общая площадь дома, построенного на землях сельскохозяйственного назначения, не может превышать 500 квадратным метров, а сам дом может быть одно-, двух- или трехэтажным.

6. Увеличение ставок по кредитам

Многие банки увеличили ставки по кредитам до 20% и более. Например, в Сбербанке новая цифра находится в диапазоне от 21,9% до 29,9%, а в ВТБ от 15,9% до 29,9%. Это касается новых кредитов. 

Все, что было взято до повышения, будет рассчитываться по прошлым договорённостям. Это значит, что жители смогут платить те же суммы, что и до кризиса. 

 

5 изменений в сфере права

 

1.Поправки в Налоговый кодекс осложнят работу бизнесменов 

На данный момент в государственной думе на рассмотрении находится законопроект об изменениях в часть первую Налогового кодекса. В соответствии с поправками, Федеральная налоговая служба сможет получить право накладывать арест на имущество компании или индивидуального предпринимателя после составления акта камеральной налоговой проверки или после вынесения решения о проведении выездной налоговой проверки. 

2. Отмена показаний, которые были даны на стадии следствия 

В Госдуму внесена инициатива, которая предполагает, что подсудимый будет иметь право отказаться от показаний, который давал на стадии следствия. Проект преследует цель: защитить обвиняемого от давления на стадии следствия. 

3. Штрафы за выброс мусора из автомобилей 

Данный законопроект прошёл первое чтение в Госдуме. Сумма штрафа будет достигать до 100 тысяч рублей. Более того, возможна даже конфискация машины. 

Если нарушение зафиксирует сотрудник правоохранительных органов, штраф составит:

для граждан - от 10 тыс. до 15 тыс. рублей,

для ИП - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей,

для юрлиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Если водителя сфотографировала видеокамера, то штраф для владельца авто составит 10 тыс. рублей.

4. Квотирование рабочих мест для инвалидов, молодежи и других категорий граждан

Законопроект внесён в думу 16 февраля. Он обязывает организации в регионах с численностью работников не менее 100 человек открывать дополнительные места для вышеуказанных категорий граждан. 

Размер квоты: от одного до пяти процентов от общего числа работников в отношении граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

5. Увеличение штрафа за высадку пассажиров в неположенном месте 

Сейчас согласно статье 11.17. КоАП РФ "Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте", посадка или высадка граждан на ходу поезда, либо проезд на подножках и других местах, влечет наложение административного штрафа в размере 100 рублей. 

Право на налоговый вычет в 2022 году. Упрощенный порядок получения имущественного вычета.

Правом на налоговый вычет может воспользоваться любой гражданин Российской Федерации, уплачивающий налог на доходы физических лиц, или проще сказать НДФЛ.

Налоговый кодекс РФ различает 5 видов вычетов в зависимости от трёх критериев:

- субъекта получения, дохода и совершённых плательщиком трат.

Итак, какие же это виды вычетов? 

1) Стандартные

2) Имущественные

3) Инвестиционные

4) Социальные

5) Профессиональные

В данной статье, я подробнее остановлюсь на двух видах вычетов, критерии получения которых претерпели изменения в 2021-2022 году стали более упрощёнными для получения.

Имущественный налоговый вычет для покупателя

Если вы являетесь резидентом РФ и купили квартиру на территории России, заплатив за это своими деньгами или взяли ипотеку квартира, а имущество уже в собственности или есть акт приёма-передачи в случае новостройки - вы имеете право на получения вычета.

При этом если рассмотреть случай оплаты своими деньгами, то вычет вы сможете получить из основной суммы покупки, а если ипотечными, то вам предоставляется право получить дополнительный вычет по ипотечным процентам.

Имущественный вычет при покупке жилья каждому человеку дают с учётом лимита — 2 млн рублей. Вернуть можно 13% от этой суммы, но только в пределах фактически потраченных на квартиру средств, то есть до 260 тысяч рублей. 

А для дополнительного процентного вычета установлен отдельный лимит — 3 млн рублей, т.е. по процентам вы можете вернуть до 390 тыс.рублей.

Кстати, законодатель не ограничивает ваше право на получение основного вычета по одному объекту недвижимости, а процентного - по другому.

А также не ограничивает права супругов на получение вычета по совместно нажитой собственности, при этом совершенно не важно, кто из супругов собственник квартиры и кто из них является плательщиком. Каждый из супругов имеет право заявить о возврате до 260 тысяч рублей с одно и того же объекта недвижимости.

Что до середины  2021 года требовалось для получения вычета?

Собрать пакет документов, который в себя включает:

документ подтверждающий право собственности;

договор купли-продажи,

платёжные документы, подтверждающие оплату;

справка о доходах по форме 2-НДФЛ;

заявление от супругов и документ, подтверждающий заключение брака.

Заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ и подать её, вместе с заявлением о возврате излишне уплаченных средств.

Сейчас в силу вступили правила, при которых налоговая сама проверяет подходите ли вы под критерии получения вычета и предоставляет в ваш личный кабинет налогоплательщика предзаполненную декларацию 3-НДФЛ. Никаких документов сканировать и прикреплять больше не нужно! Это существенно облегчает процесс получения вычета!

При таком упрощенном порядке срок камеральной налоговой проверки по вычету сокращен с 3 до 1 месяца, на возврат налога отведено до 15 дней вместо месяца, как было ранее.

К сожалению, упрощённый порядок не коснулся других видов вычетов, но такой вид вычета, как Социальный, тоже претерпел изменения: с 2022 года к социальным вычетам на лечение, обучение, благотворительности и добровольное медицинское страхование добавился новый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги.

Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно получить налоговый вычет, - 120 тысяч рублей в год. Вернут 13% от потраченной суммы, т.е. 15 600 рублей.

Такой вычет можно будет получить не только для себя, но и на детей.

Важно знать, что в случае с социальным вычетом не возникает право на перенос остатка вычета на следующий год. Если суммы уплаченных налогов в текущем году не хватит на возврат максимальной суммы вычета, то остаток будет потерян. 

Основными документами для получения такого вычета станут:

договор с организацией, оказывающей услуги и входящей в перечень утверждённый Министерством Спорта РФ и опубликованный на их сайте;

кассовый чек, подтверждающий оплату;

справка по форме 2 НДФЛ;

заполненная декларация по форме 3-НДФЛ.

Где можно будет получить вычет?

- подать в ИФНС по месту жительства  или через личный кабинет налогоплательщика декларации 3-НДФЛ по окончании налогового периода (то есть в 2023 году);

- обратиться с письменным заявлением к работодателю до окончания налогового периода (при условии подтверждения налоговым органом права на его получение).

 

Права при ДТП, о которых не все знают

Последствия ДТП - это не только ремонт автомобиля. Бюрократическую волокиту никто не отменял: оформление происшествия, взаимодействие с ГИБДД и страховой компанией. Даже самые опытные водители часто не понимают, как правильно действовать в той или иной ситуации. 

В статье расскажем о четырех правах водителя при ДТП.

1. Вы можете обратиться за возмещением не в страховую виновника, а в свою.

Традиционно за деньгами или ремонтом принято обращаться в страховую виновника - кто виноват, тот и платит. Но мало кто знает, что никто не лишен права обратиться в свою страховую. 

Например, когда в ДТП участвовали не две машины, а больше, и ответственность владельцев авто застрахована в разных компаниях, - это очень удобно.

Для того, чтобы получить возмещение от своей компании нужно соблюсти несколько условий: участников ДТП больше одного; у всех владельцев есть полис ОСАГО; в ДТП нет пострадавших людей и имущества, кроме машин.

2. От страховой можно получить не только страховое возмещение за повреждение автомобиля, но и компенсацию за вред, причиненный здоровью и утраченный заработок.

В аварии могут пострадать водители, пассажиры и мимо проходящие люди. Даже, если они не страховали свою жизнь и здоровье, можно обратиться в страховую виновника ДТП с требованием о выплате компенсации.

К заявлению нужно приложить справку о ДТП и медицинские документы, подтверждающие причинение вреда вследствие ДТП. 

Поскольку расходы на лечение и восстановление здоровья сразу оценить трудно, страховая выплатит две суммы: первую - по нормативу, вторую (доплату) при предоставлении подтверждающих документов.

Утраченный заработок смогут компенсировать только те, кто официально трудоустроен и не смогли работать вследствие ухудшения здоровья.

3. Можно получить страховое возмещение, даже если у виновника ДТП нет полиса ОСАГО.

В обычной ситуации, если виновник ДТП не застраховал свою ответственность, ущерб можно взыскать только напрямую с виновника. 

А если в ДТП есть пострадавшие и у виновника нет ОСАГО или он не вписан в полис, страховое возмещение можно требовать от РСА (Российского союза автостраховщиков).

4. Если возмещение от страховой не покрыло всю стоимость ремонта, можно взыскать с виновника доплату.

Полис ОСАГО покрывает только 400 000 рублей - если ремонт автомобиля обошелся дороже, хозяин вправе требовать от виновника выплаты недостающей части. Правда для этого придется обращаться в суд.

Суды заполнены исками к страховым компаниям: из-за сложных правил оценки ущерба и выплат водители считают, что их обманывают, а часто и страховые бывают не чисты на руку. Если у вас есть подозрения, что страховая играет не на вашей стороне - обратитесь к профильному юристу. Это сэкономит вам время и деньги.

 

Водитель оставил место ДТП: последствия

Обычная история: зацепили на парковке чужой автомобиль. Вышли,осмотрели, повреждений не увидели, как и водителя. Решили, что торопитесь и спокойно уехали. 

В статье расскажем, что будет, если покинуть место аварии.

Технологии в контроле соблюдения ПДД практически закрыли проблему поиска скрывшихся водителей - их можно отследить по камерам видеонаблюдения, по записям навигаторов припаркованных рядом автомобилей, показаниям свидетелей.

Какая ответственность за оставление места ДТП? 

За оставление места ДТП статьей 12.27 КоАП предусмотрено наказание в виде лишения прав на срок от года до полутора лет или арест до 15 суток. 

Можно ли уйти от ответственности?

 Первый вариант - если виновника просто-напросто не найдут.

Найти скрывшегося и предъявить ему совершение правонарушение нужно в течение 3 месяцев - в противном случае лишить прав или арестовать не получится.

 Второй вариант - если у водителя была уважительная причина, чтобы уехать.

ПДД разрешено оставить место ДТП, если:

 водители не спорят о вине и обстоятельствах ДТП, составили схему происшествия и самостоятельно направились в ГИБДД;

 водители оформили европротокол;

 в ДТП есть пострадавшие и водитель доставляет их в медицинское учреждение (до того, как уехать, необходимо зафиксировать обстоятельства ДТП, а после - обязательно вернуться);

 автомобили мешают движению других транспортных средств.

 В 2018 году Верховный Суд озвучил еще один вариант: водитель может оставить место ДТП, если в нем нет других участников, нет пострадавших и вред причинен только автомобилю водителя. 

Такой вывод суд сделал при рассмотрении дела о привлечении водителя к административной ответственности по ст. 12.27 КоАП за оставление места ДТП, когда его автомобиль перевернулся, неудачно съехав в кювет.

Можно оставить записку и уехать?

Часто добросовестные водители, когда не имеют возможности остаться и искать владельца, оставляют записку с номером телефона, например под дворником.

Вариантов также может быть несколько:

 Хозяин автомобиля позвонит, чтобы договориться о возмещении без участия ГИБДД;

 Хозяин автомобиля вызовет ГИБДД и позвонит виновнику: если последний успеет до приезда ГИБДД, то не будет привлечен к ответственности; не успеет - никакая записка не поможет;

 Хозяин автомобиля может просто выкинуть записку и вызвать ГИБДД - тогда от ответственности точно не уйти.

Страховая возместит ущерб, если оставить место ДТП?

Покидая место ДТП важно помнить, что страховая такие случаи не покрывает и виновнику самому придется возмещать ущерб даже по истечении 3 месяцев.

 

В какой момент товарищ считается оплаченным?

Товар доставлен экспедитором без задержек. Заказчик претензий не имеет. Деньги до сих пор не перечислены. Как быть? Ведь в договоре не было обозначено момента оплаты. Подразумевалось, что закупщик перечислит оговоренную сумму сразу же после доставки этой продукции, а иначе и быть не могло! Судиться с ним не хочется, а другого пути, наверное, нет.

Момент оплаты

Контрагенты не всегда обращают внимание на этот нюанс в договоре. А дальше возникают недоразумения. У поставщика товара появляются подозрения, что заказчик изначально задумал не платить или максимально долго оттягивать момент перечисления средств.

Действительно, иногда заказчик, заключивший с поставщиком договор на неопределенных условиях в разделе об осуществлении оплаты, намеревается в дальнейшем реализовать товар по задуманной схеме, получить деньги и только после этого оплатить первичную его доставку. То есть, если перепродать товар по какой-то причине не получится (отпала потребность, упала цена), тогда он откажется платить за него своему поставщику. А раз оплата не произведена, значит это лицо не является покупателем.

Но продавец обычно соглашается терпеливо (с проявлением вполне понятного недовольства и беспокойства) ожидать, когда на его счёт поступят деньги. Ведь этот поставщик или закупил товар, или изготовил его. Так что он сам выступает в роли должника, которому нужно расплатиться с мастерами или со своими контрагентами. Он не торопится выносить вопрос на рассмотрение арбитражного судьи, чтобы получить дополнительные средства за задержку выплат (штрафы, пеню).

Кроме того, от товара, оказавшегося невостребованным, покупатель всегда может отказаться по той причине, что он ему не подходит:

$1·                     по размерам;

$1·                     по форме;

$1·                     по окрасу;

$1·                     по габаритам;

$1·                     по каким-то техническим характеристикам;

$1·                     по требованиям ГОСТа и пр.

А еще покупатель оптовой партии может "обнаружить" испорченную упаковку или царапину на поверхности изделия и забраковать всю партию. Это в случае, если он передумал платить (применимы статьи 475, 518 ГК РФ).

 Возможность отсрочить момент оплаты

Так как момент оплаты в документе не был определён, контрагентам приходится вести дополнительные переговоры по этому поводу, а то и встречаться в зале суда. Доставленный товар считается оплаченным только с момента, когда деньги за него поступают на счёт. Остается уточнить, на какой именно счёт.

Подтверждением этого общего правила выступает статья Гражданского кодекса РФ № 316. В ней указывается, что в случае, если в тексте договора чётко не обозначен момент исполнения заказчиком обязательств, что касаются оплаты, тогда это лицо признаётся покупателем (фактическим исполнителем обязательства) лишь после перечисления им обозначенной суммы на расчётный счёт (так принято считать) контрагента, доставившего ему товар.

Суд, руководствуясь именно этим спорным обстоятельством, скорее всего, вынесет решение в пользу покупателя:

$1·                     не оплатившего покупку, если не было уточнено, на какой именно счёт должны перечисляться деньги (расчётный или корреспондентский);

$1·                     в принципе, не отказывающегося от оплаты.

Иная точка зрения

Судебная практика в некоторых случаях представляет противоположные результаты. Судьи, выносившие свои определения, подчас пользовались иными принципами.

Если в договоре момент оплаты товара чётко не обозначен, покупатель становится лицом, исполнившим упомянутые обязательства, с того момента, когда он перечислил деньги на корреспондентский счёт банка, услугами которого пользуется поставщик. Примером такой позиции служит определение ВАС РФ № 9683/08 от 25.07.2008 г.

Варианты

Чтобы избегать недоразумений и задержек с выплатами за доставленный товар, сторонам договора желательно самостоятельно уточнить момент оплаты. Это могут быть моменты:

$1·                     перечисления средств на корреспондентский счёт;

$1·                     поступления денег в кассу поставщика;

$1·                     зачисления суммы на расчётный счёт продавца (поставщика);

$1·                     списания суммы с корреспондентского счёта кредитного учреждения, которым пользуется покупатель.

Вывод: при составлении договоров желательно воспользоваться знаниями и опытом специалиста, хорошо разбирающегося во всех тонкостях российской юриспруденции. Консультации такого юриста по договорам помогут в будущем избежать недоразумений, связанных с поставками товаров и их оплатой.

Обжалование судебного приказа в суде кассационной инстанции

Кредитор предъявил в суде требование по поводу принудительного взыскания с ответчика определенной суммы. Заёмщик считает размер долга существенно завышенным и хочет оспорить судебный приказ. Это возможно? Или бесполезно, и всё равно придется платить?

Механизм оспаривания приказа, изданного судьёй

На судебный приказ, что в результате рассмотрения дела был издан мировым судьёй, законом разрешено подавать кассационную жалобу, как это указывается в ст. 386.1 ГПК РФ (ч. 1), 376 ГПК РФ (ч. 1), 288.1 АПК РФ (ч. 1), 229.5 АПК (ч. 11). А в ст. 377 ГПК обозначен порядок подачи документально оформленной жалобы в кассационную инстанцию. В этих положениях необходимо хорошо разбираться или же поручить решение задачи адвокату по судебным делам.

Если судебный приказ вынесен арбитражем, тогда кассационная жалоба подается в порядке, обозначенном в ст. 275 АПК. То есть дело будет пересмотрено в этом случае именно арбитражным судьей в кассационном порядке. А подача производится через тот арбитраж, где был вынесен судебный приказ.

Даже если регламентированный законодательными актами порядок подачи кассации был нарушен, это обстоятельство не может стать причиной возвращения документа. Но адвокат по судебным делам советует не создавать путаницы и соблюдать установленный порядок. Тем более что здесь очень важную роль играют сроки подачи кассации.

Оспариваемый судебный приказ будет востребован арбитражным судьей, приступившим к изучению дела в кассационном порядке (ч. 2 ст. 288.1 АПК). В данном случае имеет значение 10-дневный срок. Но в законную силу судебный приказ может вступить, и всё равно кассация будет подана, если причины пропуска срока признают серьезными. В данных обстоятельствах учитываются положения гл. 41 ГПК (в частности, ст. 386.1 ГПК), а также гл. 35 АПК, особенно ст. 288.1.  

Возможные последствия подачи кассации

Жалоба по поводу несогласия с положениями судебного приказа, направленная в кассационный орган, может иметь такие последствия.

$11.                 Арбитражный суд оставит ее без движения (ст. 280 АПК РФ).

$12.                 Может последовать возвращение документа из суда (ст. 281 АПК, ст. 379.1 ГПК).

$13.                 Арбитражный суд вправе прекратить производство по поданной и отозванной в дальнейшем кассационной жалобе (ст. 282 АПК).

$14.                 Суд общей юрисдикции оставит жалобу без рассмотрения по существу (п. 6 ч. 1 ст. 390 ГПК).

В судебном приказе может быть обозначено, какие права и обязанности предоставляются лицу, не принимавшему участие в приказном производстве. Тогда это лицо, неудовлетворенное решением судьи, стремится обжаловать выданный судебный приказ. Адвокат по судебным делам воспользуется положениями статей 13 ГПК (ч. 4), 376 ГПК, 42 АПК, 229.5 АПК (ч. 11), если его нанимателями выступают:

$1·                     арбитражный управляющий;

$1·                     орган, обладающий соответствующими полномочиями;

$1·                     определенные конкурсные кредиторы, иные лица в подобном статусе.

Вывод

Вынесение судебного приказа может косвенно повлечь возрастание кредитной задолженности, причём необоснованное, или же напрямую увеличить и без того слишком объемные долги плательщика. Причём делается это подчас в ущерб конкурсной массе.

Тогда задействованный адвокат по судебным делам подаёт жалобу в кассационную инстанцию с той целью, чтоб судебный приказ был отменен согласно положениям статей 288 АПК (п. 4 ч. 4) и 387 ГПК.

Значимые и даже малосущественные обстоятельства дела нужно обсудить с адвокатом заранее и подробно, а также передать ему все востребованные документы. Возможно, добиться выгодного для себя решения сторона процесса могла бы изначально, не подавая кассацию, если бы воспользовалась услугами компетентного профессионала.

 

Надо ли платить алименты с продажи машины: юридическая консультация всем заинтересованным сторонам

Автомобиль, доставшийся после развода, супруг вынужден продать. Перед ним встаёт вопрос: придётся ли выплачивать часть средств в виде алиментов? Ведь получен дополнительный доход.

По этому поводу Правительство РФ издало Постановление № 841 от 18.07.1996 г. В данном документе перечислены все разновидности доходов, с которых удерживаются алименты. В нём говорится и о гражданско-правовых договорах, заключённых между алиментоплательщиком и третьими лицами (покупателями машины). Реального дохода такие действия продавцу в данном случае не приносят.

Определение Конституционного суда

Этот судебный орган в своём определении № 122-О-О от 17.01.2012 г. указал, что алименты следует удерживать из доходов, полученных по договорам:

$1·                     которые предусматривают экономическую деятельность (бизнес);

$1·                     которые заключены по поводу трудовой деятельности;

$1·                     которые предусматривают получение именно прибыли.

То есть, если бы гражданин системно занимался куплей-продажей автомобилей и имел постоянный доход от разницы в ценах, тогда он обязан был бы выплачивать со своего дохода алименты. Однако в данной ситуации алиментоплательщик не получает реальной прибыли.

$11.                 Просто обменивает старый автомобиль на деньги, в которых нуждается.

$12.                 Продаёт ненужный ему транспорт.

$13.                 После продажи старой машины добавляет деньги, чтобы приобрести новую.

Кроме пояснения, которое предоставил Конституционный суд РФ, юрист алиментоплательщика может указать и на другие основания, позволяющие после продажи автомобиля производить выплаты алиментов исключительно в прежнем объёме.

$11.                 После выдачи дополнительных алиментных сумм, связанных с продажей авто, могут быть нарушены права алиментоплательщика. Он теряет возможность приобрести новую машину, которая необходима ему, возможно, для зарабатывания и себе на жизнь, и на содержание ребенка.

$12.                 Материальную выгоду гражданин не получает. Натура переводится в деньги. Раньше гражданин владел движимым имуществом, оцененным в определенную сумму. Теперь он получил эту эквивалентную сумму, даже с убытком. Эти деньги - не прибыль.

$13.                 Сумма алиментов, назначаемая при продаже машины, может оказаться слишком большой. Налицо безосновательное обогащение алиментополучателя (ребенка). А ведь целью выплаты алиментных сумм остаётся обеспечение нормальных потребностей детей, проживающих с другим родителем. Главное, чтобы сумма назначенных алиментов не оказалась ниже основных потребностей детей (статьи 81 СК РФ, 1109 ГК РФ).

 

 

Обязательная выплата алиментов в виде доли от продажи машины

В СК РФ указывается, что дети не вправе претендовать на имущество родителей, пока им не придётся получать наследство или же конкретное имущество по дарственному документу. Передавать ребенку дополнительные средства, полученные при проведении сделки с автомобилем, или же не выдавать ни копейки – это право бывшего автовладельца.

С другой стороны, если родители заключили мировое соглашение, в котором обозначили, что в случае продажи машины определенная сумма предназначается ребенку, тогда часть денег будет вычтена или добровольно, или же принудительно.

Особый случай

Алиментоплательщик стал должником, мать ребенка подала заявление в суд, судебные приставы наложили арест на автомобиль должника по алиментным выплатам. Тогда машину продаёт уже судебный пристав, а не автовладелец-должник. При этом взыскивается сумма долга уже в полном объеме, а не какая-то часть.

Каждой заинтересованной стороне этого спора потребуется помощь квалифицированного правоведа, занимающегося вопросами семейного права. Ведь здесь речь идет не только о больших деньгах, но и об интересах ребенка.

 

 

 

Признание материалов экстремистскими

Федеральный законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности» на территории Российской Федерации установлен запрет на распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения.

Решение о признании материалов экстремистскими принимается судом по месту их обнаружения, распространения или нахождения организации, осуществившей производство таких материалов, на основании заявления прокурора или при производстве по соответствующему делу об административном правонарушении, гражданскому, административному или уголовному делу.

Копия вступившего в законную силу решения суда о признании материалов экстремистскими в течении 3 дней направляется в Министерство юстиции Российской Федерации для включения сведений в Федеральный список экстремистских материалов.

После включения сведений о признании материалов экстремистскими в Федеральный список экстремистских материалов за распространение, производство или хранение указанных материалов предусмотрена административная ответственность по ст. 20.29 КоАП РФ.

Административная ответственность по ст. 20.29 КоАП РФ налагается:

- на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток;

- на должностных лиц  от двух тысяч до пяти тысяч рублей;

- на юридических лиц  от ста тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Наказание влечет конфискацию экстремистских материалов и оборудования, использованного для их производства.

Проиндексирован размер материнского (семейного) капитала

Согласно изменений, внесенных Федеральным законом от 21.12.2021
№ 415-ФЗ, с февраля текущего года размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривается исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым Правительством Российской Федерации.

В постановлении Правительства Российской Федерации от 27.01.2022
№ 57 определено, что коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций в 2022 году составляет1,084 или 8,4%.

Таким образом, с 1 февраля 2022 года размер материнского (семейного) капитала на первого ребенка составляет 524527,90 рублей, а на второго и последующих детей – 693 144,10 рублей.

Если материнский (семейный) капитал на первого ребенка уже был назначен до 1 февраля 2022 года и вся сумма была использована, индексации подлежит только доплата за второго ребенка.

Лица, получившие сертификат, вправе распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:

- улучшение жилищных условий;

- получение образования ребенком (детьми);

- формирование накопительной пенсии матери;

- приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;

- получение ежемесячной выплаты.

 

Ответственность за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики

Согласно ст. 6 Федерального закона от 19.05.1995 № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» важнейшим направлением государственной политики Российской Федерации по увековечению Победы советского народа в Великой Отечественной войне является решительная борьба с проявлениями фашизма.

В Российской Федерации запрещается использование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах, за исключением случаев использования нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма.

Запрещается пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики организаций, сотрудничавших с группами, организациями, движениями или лицами, признанными преступными либо виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов, основанными на приговоре Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) либо вынесенными в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны.

Согласно п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» под экстремистской деятельностью понимается использование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, за исключением случаев использования нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии.

Статьей 20.3 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами, а также за изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобретение в целях сбыта или пропаганды нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами в виде штрафа:

- на граждан до двух тысяч пятисот рублей;

- на должностных лиц до 5 тысяч рублей;

- на юридических лиц до 100 тысяч рублей.

Положения указанной статьи не распространяются на случаи использования нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии.

Наказание влечет конфискацию предмета административного правонарушения.

 

Об ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации

С 4 марта 2022 года вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен статьей 207.3, «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации».

Теперь публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности является преступлением.

Указанные действия влекут наказание в виде:

- штрафа в размере от семисот тысяч до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до пяти лет;

- исправительных работ на срок до одного года;

- принудительных работ на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет;

- лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

 

 

Ответственность за неуплату алиментов

Административная ответственность за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей, нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, а также нетрудоспособных родителей (алиментов) предусмотрена ст. 5.35.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Дело об административном правонарушении возбуждается в случае неуплаты алиментов, а также выплат не в полном размере без уважительных причин.

Статей 157 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей неоднократно без уважительных причин.

Лицо, совершившее указанное преступление, может быть освобождено от уголовной ответственности, если полностью погасило задолженность. В случае частичной уплаты должник все равно будет привлечен к уголовной ответственности.

Таким образом, неплательщик алиментов не может уйти от ответственности (административной или уголовной), частично уплатив долг, что обеспечивает защиту прав указанных категорий граждан.

 

О продлении отдельных сроков временного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации

Согласно п. 9 ст. 5 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, осуществляющего трудовую деятельность в Российской Федерации без разрешения на работу или патента в соответствии с настоящим Федеральным законом или международными договорами Российской Федерации, а также членов его семьи (в случаях, предусмотренных федеральными законами или международными договорами Российской Федерации) продлевается на срок действия трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), заключенного данным иностранным гражданином с работодателем или заказчиком работ (услуг) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае заключения указанным иностранным гражданином трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) на неопределенный срок продлевается до 1 года с даты его въезда в Российскую Федерацию. Указанный срок временного пребывания может быть неоднократно продлен, но не более чем на один год для каждого такого продления.

Членами семьи иностранного гражданина, осуществляющего трудовую деятельность в Российской Федерации без разрешения на работу или патента в соответствии с настоящим Федеральным законом или международными договорами Российской Федерации, признаются его супруг (супруга), дети (в том числе усыновленные или находящиеся под опекой (попечительством), родители (усыновители) при условии их нахождения на его иждивении.

Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и являющегося членом семьи гражданина Российской Федерации или иностранного гражданина, постоянно проживающего на территории Российской Федерации, имеющего место жительства в Российской Федерации, продлевается на срок до 1 года с даты его въезда в Российскую Федерацию. Указанный срок временного пребывания может быть неоднократно продлен, но не более чем на один год для каждого такого продления.

Членами семьи гражданина Российской Федерации или иностранного гражданина, постоянно проживающего на территории Российской Федерации, имеющего место жительства в Российской Федерации, признаются его супруг (супруга), дети (в том числе усыновленные или находящиеся под опекой (попечительством), родители (усыновители), дедушки, бабушки, внуки (п. 10 ст. 5 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»).

Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, имеющего статус участника Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, или статус члена семьи участника указанной программы, продлевается на срок действия свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, признанного носителем русского языка, продлевается на 90 дней со дня признания его носителем русского языка.

 

Упрощен порядок назначения выплат на детей и беременным женщинам

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2022 № 68 внесены изменения в некоторые акты Правительства Российской Федерации, предусматривающие установление порядка назначения выплат на детей и беременным женщинам.

С 01.04.2022 будет действовать упрощенный порядок назначения выплат на детей от 3 до 7 лет, выплат одиноким родителям на детей от 8 до 17 лет и ежемесячных выплат беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки.

Вводится возможность подачи заявления на выплату на детей 3-7 лет по месту фактического проживания, если это предусмотрено нормативным актом субъекта РФ, а также устанавливается беззаявительный порядок перерасчета выплат в связи с ежегодным изменением прожиточного минимума.

Заявление на получение пособия беременным женщинам и на детей от 8 до 17 лет также можно будет подать по месту фактического проживания.

21. С 17.03.2022 вступили в силу изменения в Федеральном законе «О противодействии коррупции», предусматривающие механизм контроля за законностью получения денежных средств должностных лиц органов власти и местного самоуправления

Федеральным законом от 06.03.2022 № 44-ФЗ Федеральный закон «О противодействии коррупции» дополнен статьей 8.2 согласно которой если в ходе осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера получена информация о том, что в течение года, предшествующего году представления указанных сведений (отчетный период), на счета лица, представившего указанные сведения (далее – проверяемое лицо), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, лица, осуществляющие такую проверку, обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств.

В случае непредставления проверяемым лицом сведений, подтверждающих законность получения этих денежных средств, или представления недостоверных сведений материалы проверки в трехдневный срок после ее завершения направляются лицом, принявшим решение о ее осуществлении, в органы прокуратуры Российской Федерации. После этого прокурором принимается решение об осуществлении проверки законности получения денежных средств, по результатам которой, при наличии оснований, направляется в суд заявление о взыскании в доход Российской Федерации денежной суммы в размере, эквивалентной той части денежных средств, в отношении которой не получены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения.

В целях реализаций указанных положений законодательства в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» внесены соответствующие изменения, предусматривающие полномочие прокуроров
по истребованию в банках и (или) иных кредитных организациях справок по операциям, счетам и вкладам физических лиц, замещавших (занимавших) должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, на счета его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Об изменениях, внесенных в Трудового кодекс Российской Федерации, в части электронного документооборота и порядка приема на работу

Федеральным законом от 22.11.2021 № 377-ФЗ внесены изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации. Глава 2 Трудового кодекса Российской Федерации дополнена статьями 22.1 - 22.3, которыми устанавливается электронный документооборот в сфере трудовых отношений без дублирования на бумажном носителе.

Данные положения не применяются в отношении трудовых книжек, формируемых в соответствии с трудовым законодательством в электронном виде сведений о трудовой деятельности работников, акта о несчастном случае на производстве, приказа об увольнении работника, а также документов, подтверждающих прохождение работником инструктажей по охране труда.

Создание, подписание и представление работодателю электронных документов, а также их получение от работодателя осуществляется посредством цифровой платформы «Работа в России» (в случае ее применения работодателем), доступ к которой возможен в том числе через единый портал государственных и муниципальных услуг, а с 01.03.2023 будет возможно также посредством информационной системы работодателя (в случае применения работодателем). Расходы на получение работником электронной подписи и ее использование возложены на работодателя, при этом работник вправе использовать ранее полученную самостоятельно электронную подпись.

Работодатель обязан уведомить каждого работника о переходе на электронный документооборот, который осуществляется с письменного согласия работника. В случае отсутствия согласия за работником сохраняемся право дать указанное согласие в последующем. При этом согласие от лиц, которые приняты на работу после 31.12.2021 и у которых по состоянию на данную дату отсутствовал трудовой стаж, не требуется.

Документы, направленные работником или лицом, поступающим на работу, посредством электронного документооборота считаются полученными работодателем на следующий день после их направления. Заявления о предоставлении документов, связанных с работой, или их заверенных копий работник может подать в письменной форме или посредством информационного документооборота, которые работодатель обязан предоставить не позднее чем в течение 3 рабочих дней на бумажном носителе либо способом, указанным в заявлении работника (в случае электронного документооборота): в форме надлежащим образом заверенной копии электронного документа на бумажном носителе; в форме электронного документа, в том числе путем его размещения на едином портале государственных и муниципальных услуг.

Работодатель несет расходы на создание, эксплуатацию информационной системы работодателя, а также на создание, использование и хранение электронных документов.

Также изменения коснулись ст. 68 Трудового кодекса Российской Федерации, устанавливающей порядок приема на работу, для оформления которого с 22.11.2021 достаточно заключенного с работником трудового договора. Издание приказа о приеме на работу, содержание которого должно соответствовать условиям трудового договора, является правом, а не обязанностью работодателя. Требования ч. 2 указанной статьи об ознакомлении работника с приказом под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы и выдачи его копии признан утратившим силу.

Употребление спиртных напитков за рулем наказуемо

В соответствии со статьей 264.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения лицом в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость. Основанием для возникновения уголовной ответственности является управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, которое ранее было наказано в административном порядке, а также не выполнило законное требование о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения и имеет судимость за совершение преступления, предусмотренного частями второй, четвертой или шестой статьи 264 УК РФ.

К уголовной ответственности может быть привлечено лицо, достигшее 16-летнего возраста. Им признается не только водитель, но и лицо, у которого изъято водительское удостоверение за ранее допущенное нарушение Правил дорожного движения, а также лицо, не имевшее либо лишенное права управления транспортным средством или обучающееся вождению. Преступление считается оконченным с момента начала движения транспортного средства управляемого лицом, находящимся в состоянии опьянения.

Законом определено максимальное наказание по данной статье в виде:

$1·                     штрафа в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет;

$1·                     исправительных работ на срок до 2 лет;

$1·                     ограничения свободы на срок до 3 лет;

$1·                     принудительных работ на срок до 3 лет;

$1·                     лишения свободы на срок до 3 лет.

Наказание виновному назначается с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет.

Об увеличении минимального размера оплаты труда

Обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере выплату заработной платы не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда (МРОТ) закреплено в статье 2 Трудового кодекса РФ.

Размер минимального размера оплаты труда установлен Федеральным законом Российской Федерации от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда». Ежегодно в указанный Федеральный закон вносятся изменения и устанавливается новый минимальный размер оплаты труда в размере не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.

Федеральным законом Российской Федерации от 06.12.2021 № 406-ФЗ с 01.01.2022 установлен минимальный размер оплаты труда в сумме 13890 руб. в месяц. Таким образом, минимальный размер оплаты труда в этом году увеличен на 8,6 % (2021 году он составлял 12792 руб. в месяц).

Минимальный размер оплаты труда применяется не только для расчета заработной платы, а также для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременностям и родам, социальных выплат и пособий по безработице, при расчете страховых взносов, а также для иных целей обязательного социального страхования. Кроме этого, используется для определения величины налогов, сборов, штрафов и иных платежей, которые исчисляются в соответствии с законодательством Российской Федерации в зависимости от МРОТ.

 

Компенсация затраченных денежных средств потерпевшим и свидетелям в уголовном судопроизводстве

В соответствии со статьей 131 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации процессуальными издержками являются связанные с производством по уголовному делу расходы, в том числе суммы, выплачиваемые физическим и юридическим лицам, вовлеченным в уголовное судопроизводство в качестве участников (потерпевшим, их представителям, свидетелям, экспертам, переводчикам, понятым, адвокатам и другим. Процессуальные издержки взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета. Потерпевшие и свидетели могут рассчитывать на возмещение следующих расходов:

- на возмещение средств, затраченных в связи с явкой к месту производства процессуальных действий и проживанием (расходы на проезд, наем жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные);

- потерпевшим выплачиваются суммы на покрытие расходов, связанных с выплатой вознаграждения их представителям;

- работающим и имеющим постоянную заработную плату потерпевшим, свидетелям, их законным представителям возмещается недополученная заработная плата за время, затраченное в связи с вызовом в орган дознания, к следователю, прокурору или в суд. Если данные лица не имеют постоянной заработной платы, им выплачиваются фиксированные суммы за отвлечение отобычных занятий.

Указанный перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен иными расходами, понесенными на любой стадии уголовного судопроизводства, при условии их необходимости и оправданности.

Для возмещения процессуальных издержек потерпевший, свидетель вправе обратиться с письменным заявлением, составленным в произвольной форме, к дознавателю, следователю, прокурору либо в суд в зависимости от стадии уголовного судопроизводства. Понесенные затраты необходимо подтвердить соответствующими документами. По результатам рассмотрения заявления выносится постановление (определение).

Расходы, связанные с производством по делу, подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета с последующим рассмотрением вопроса о их взыскании в доход государства с осужденных, а также с лиц, уголовное дело или уголовное преследование в отношении которых прекращено по нереабилитирующим основаниям.

Возможность компенсации затраченных на участие в уголовном деле средств не поставлена в зависимость от платежеспособности конкретных физических лиц, что направлено на соблюдение прав и законных интересов участников процесса. Осужденные, а также лица, в отношении которых уголовное дело или уголовное преследование прекращено по нереабилитирующим основаниям, освобождаются от уплаты издержек в случае имущественной несостоятельности, а также если это может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на их иждивении. При данных обстоятельствах расходы, связанные с производством по делу, возмещаются за счет средств федерального бюджета.

 

Ответственность лиц за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет

В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, подлежит возмещению в полном объеме на общих основаниях самим несовершеннолетним.

В силу ч. 2 ст. 1074 Гражданского кодекса РФ в случае, если у несовершеннолетнего отсутствует доход или имущество, достаточное для возмещения вреда, обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда, в частности, на родителей, иных законных представителей несовершеннолетнего, если не докажут, что вред возник не по их вине.

Родители, проживающие отдельно от детей, также несут ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними детьми. Однако родитель может быть освобожден от ответственности, если по вине другого родителя он был лишен возможности воспитывать ребенка, либо в силу объективных причин не мог его воспитывать.

В соответствии со ст. 1075 ГК РФ родители, лишенные родительских прав, также могут быть привлечены к обязанности по возмещению вреда, причиненного несовершеннолетними детьми, в течение 3 лет после лишения их родительских прав, если поведение ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось следствием ненадлежащего осуществления ими родительских обязанностей.

Обязанность родителей (усыновителей) или попечителя по возмещению вреда, причиненного несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, прекращается по достижении лицом, причинившим вред, совершеннолетия или когда лицо, причинившее вред, до достижения совершеннолетия приобрело дееспособность.

 

Подделка официальных документов влечет уголовную ответственность

Официальный документ - это документ, удостоверяющий факты, влекущие юридические последствия в виде предоставления или лишения прав, возложения или освобождения от обязанностей, изменения объема прав и обязанностей. К таким документам следует относить листки временной нетрудоспособности, медицинские книжки, экзаменационные ведомости, зачетные книжки, справки о заработной плате, протоколы комиссий по осуществлению закупок, свидетельства о регистрации автомобиля.

В соответствии со статьей 327 Уголовного кодекса РФ подделкой официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, и подделкой паспорта гражданина или удостоверения, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей признаются как незаконное изменение отдельных частей такого подлинника официального документа путем подчистки, дописки, замены элементов и другое, искажающее его действительное содержание, так и изготовление нового официального документа, содержащего заведомо ложные сведения, в том числе с использованием подлинных бланка, печати, штампа.

За подделку, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков указанной статьей предусмотрена уголовная ответственность, максимальное наказание возможно в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Особенности дознания в сокращенной форме

Сокращенный порядок дознания проводится в тех случаях, когда уголовное дело не представляет правовой и фактической сложности, а причастность лица к совершению преступления не вызывает сомнения. При этом необходимо, чтобы подозреваемый (обвиняемый) признал свою вину, а также характер и размер причиненного вреда. Кроме того, он должен заявить ходатайство о производстве по уголовному делу дознания в сокращенной форме. Срок по общему правилу не должен превышать 15 суток, а в исключительных случаях он может быть продлен до 20 суток.

Дознание в такой форме не может проводиться случаях, если:

- в отношении несовершеннолетнего или подозреваемого, к которому применяются принудительные меры медицинского характера;

- суд установит несоблюдение условий заявленного подозреваемым (обвиняемым) ходатайства;

- лицо подозревается в совершении двух и более преступлений, если хотя бы одно из них относится к преступлениям, по которым обязательно производство предварительного следствия;

- если подозреваемый не владеет языком, на котором ведется уголовное судопроизводство;

- потерпевший возражает против производства дознания в сокращенной форме.

Судебное решение по делу выносится на основании исследования и оценки только тех доказательств, которые изложены в обвинительном акте (заключении), а также дополнительных данных о личности подсудимого, представляемыми по ходатайству защиты.

Назначенное подсудимому наказание не может превышать 1/2 максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

В случае возражения какой-либо из сторон против дальнейшего производства по делу суд принимает решение о его возвращении прокурору для передачи дела по подследственности и производства дознания в общем порядке.

 

Ответственность за нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию

Статьей 116.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но без последствий вреда здоровью, и совершенных при отсутствии хулиганских побуждений, а также мотивов ненависти или вражды.

Под хулиганскими побуждениями следует понимать умышленные действия, направленные против личности человека или его имущества, которые совершены без какого-либо повода или с использованием незначительного повода.

За совершение указанных действий предусмотрено наказание в виде:

- штрафа в размере до 40 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев;

- обязательных работ на срок до 240 часов;

- исправительных работ на срок до 6 месяцев;

- ареста на срок до 3 месяцев.

Уголовная ответственность за указанное преступление наступает в том случае, если виновный ранее привлечен к административной ответственности по статье 6.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (побои)

Ответственность нотариуса за причинение имущественного вреда

Согласно положениям ст. 17 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденных постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 11.02.1993 № 4462-1, нотариус, занимающийся частной практикой, несет полную имущественную ответственность за вред, причиненный по его вине имуществу гражданина или юридического лица в результате совершения нотариального действия с нарушением закона, если иное не установлено указанной статьей.

Из положений ст. 42 Основ законодательства о нотариате следует, что на нотариуса при совершении нотариальных действий возлагается обязанность удостоверить личность гражданина, обратившегося за совершением нотариального действия, и проверить подлинность предъявленного им документа, удостоверяющего его личность. В силу возложенной законом обязанности нотариус отвечает за имущественный вред, причиненный, например, покупателю недвижимого имущества в результате ненадлежащего установления нотариусом личности гражданина, от имени которого выдана доверенность на продажу этого имущества.

Возлагая на нотариуса такую обязанность, закон не предусматривает исчерпывающим образом методы и способы удостоверения личности и проверки подлинности документов, а также перечень применяемых при этом технических средств, оставляя вопрос о полноте и достаточности такой проверки на усмотрение самого нотариуса, который несет профессиональный риск ненадлежащего совершения нотариальных действий.

При этом обязанность доказать надлежащее исполнение своих обязанностей возлагается на нотариуса. В случае совершения вышеуказанных действий нотариусом умышленно предусмотрена уголовная ответственность за злоупотребление полномочиями.

На основании ст. 202 УК РФ использование частным нотариусом своих полномочий вопреки задачам своей деятельности и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние причинило существенный вред правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, наказывается вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет с лишением права заниматься нотариальной деятельностью на срок до 3 лет.

Особенности допроса несовершеннолетнего в качестве свидетеля по уголовному делу установлены ст. 191 УПК РФ

Статьей 191 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации определены особенности проведения допроса с участием несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего.

При допросе несовершеннолетнего свидетеля и потерпевшего необходимо обязательное участие законного представителя, а для лиц, не достигших 16 лет - педагога или психолога.

Следственные действия с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля: 

    - в возрасте до 7 лет не могут продолжаться без перерыва более 30 минут, а в общей сложности – более одного часа;

      - в возрасте от 7 до 14 лет более одного часа, а в общей сложности – более двух часов;

    -  в возрасте старше 14 лет более двух часов, а в общей сложности – более четырех часов в день.

Потерпевшие и свидетели в возрасте до 16 лет не предупреждаются об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, им лишь указывается на необходимость говорить правду.

Также при проведении следственных действий с участием несовершеннолетних указанной категории обязательно применение видеозаписи или киносъемки за исключением случаев, если несовершеннолетний потерпевший или свидетель, либо его законный представитель против этого возражает.

Правовая помощь по уголовным делам

Одним из направлений международного сотрудничества в области борьбы с преступностью является оказание государствами правовой помощи по уголовным делам. Под правовой помощью по уголовным делам понимаются процессуальные действия, осуществляемые государственными правоохранительными органами на основании запросов учреждений юстиции иностранных государств в соответствии с положениями международных договоров и принципом взаимности.

Для Российской Федерации наиболее значимыми договорами являются: Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 г. и Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г.

Кроме того, Российская Федерация имеет двусторонние соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам со многими государствами мирового сообщества. В случае если в отношениях между государствами отсутствует договорно-правовая основа оказания правовой помощи, она может быть оказана в порядке взаимности.

В одних договорах четко очерчивается круг процессуальных действий, осуществляемых в порядке правовой помощи, но не ограничивается перечень уголовных дел, по которым такая помощь оказывается. В других объем процессуальных действий расширен за счет иных действий, связанных со сбором доказательств. Третьи соглашения ограничивают и объем правовой помощи, и перечень деяний, в связи с производством по которым она оказывается.

Международные договоры Российской Федерации устанавливают перечень реквизитов поручения о правовой помощи. При составлении поручений используются государственные языки сторон, в отдельных случаях может быть предусмотрено использование нескольких языков. В договорах иногда содержится также указание на сроки исполнения поручения.

Сделки, которые несовершеннолетние могут совершать самостоятельно

В зависимости от своего возраста несовершеннолетние от 6 до 18 лет могут совершать отдельные сделки самостоятельно. Сделки, которые могли бы самостоятельно совершать малолетние в возрасте до 6 лет, законодательством не предусмотрены.

Согласно ч. 2 ст. 28 Гражданского кодекса Российской Федерации малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно совершать следующие сделки:

- мелкие бытовые сделки (например, покупка продуктов или недорогих игрушек);

- сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации (например, получение в дар движимого имущества);

- сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с его согласия третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения.

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет помимо указанных сделок в соответствии с ч. 2 ст. 26 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе самостоятельно, без согласия своих законных представителей: осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности; вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими; распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами.

При наличии достаточных оснований суд по ходатайству законных представителей или органа опеки и попечительства может ограничить или лишить несовершеннолетнего права самостоятельно распоряжаться своими доходами.

Возможность заключения, например, договора купли-продажи с несовершеннолетним зависит, в частности, от возраста ребенка и предмета договора. Так, в большинстве случаев с малолетними в возрасте от 6 до 14 лет заключить договор купли-продажи нельзя (за исключением, например, мелких бытовых сделок). Для заключения договора с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет в предусмотренных законом случаях потребуется письменное согласие их родителей (законных представителей), например, договора банковского счета, а также предварительное разрешение органа опеки и попечительства при совершение сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества несовершеннолетнего, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих несовершеннолетнему прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение имущества.

 

Основания помещения ребенка в организацию для детей-сирот

К организациям для детей-сирот в соответствии с ч. 1 ст. 155.1 Семейного кодекса Российской Федерации относятся образовательные, медицинские организации и организации, оказывающие социальные услуги, в которые помещаются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Помимо смерти родителей, дети могут остаться без их попечения в следующих случаях:

- лишения родителей родительских прав или ограничения в родительских правах;

- признания родителей недееспособными;

- болезни родителей;

- длительного отсутствия родителей;

- уклонения родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, в том числе при отказе родителей взять своих детей из образовательных, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, иных аналогичных организаций;

- при создании действиями или бездействием родителей условий, представляющих угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующих их нормальному воспитанию и развитию;

- в других случаях отсутствия родительского попечения.

Также дети могут быть временно помещены в организацию для детей-сирот, если родители, усыновители либо опекуны или попечители по уважительной причине не в состоянии исполнять свои обязанности в отношении детей.

Выявлением детей, оставшихся без попечения родителей, их учетом и устройством в организации для детей-сирот занимаются органы опеки и попечительства.

Дети, оставшиеся без попечения родителей, помещаются в организации для детей-сирот, если невозможно сразу устроить ребенка в семью, в том числе установить предварительную опеку или попечительство над ним. Пребывание в таких организациях предполагается временным, до решения вопроса об усыновлении детей, установления над ними опеки, попечительства, устройства в приемную либо патронатную семью.

Временное помещение ребенка в организацию для детей-сирот на период, когда законные представители по уважительной причине не в состоянии исполнять свои обязанности, осуществляется по заявлению законных представителей, а также с учетом мнения ребенка, достигшего 10 лет, на основании соглашения, заключаемого между органом опеки и попечительства, организацией для детей-сирот и законным представителем ребенка.

Порядок признания умершим безвестно отсутствующего гражданина

Гражданин, по заявлению супруга (супруги), иждивенцев и других заинтересованных лицможет быть признан судом безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания.

Согласно ст. 45 ГК РФ, гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, то в течение шести месяцев.

Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий.

Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. Это является основанием для внесения органом ЗАГС записи о его смерти в книгу государственной регистрации актов гражданского состояния с прекращением или переходом к наследникам всех прав и обязанностей, которые ранее ему принадлежали, то есть, влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина.

В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти не только день его предполагаемой гибели, но и может указать момент его предполагаемой гибели.Учитывая данное обстоятельство, граждане, погибшие в один день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно, а при возможности установить момент смерти каждого из них, наследуют друг после друга.

В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, объявленного умершим, суд отменяет решение об объявлении его умершим. Независимо от времени своей явки гражданин может потребовать от любого лица возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно перешло к другому лицу, при этом по возмездным сделкам, имущество возвращается, если доказано, на момент приобретения, лицо знало, что гражданин, объявленный умершим, находится в живых.

Электронный документооборот в сфере трудовых отношений

Федеральным законом от 22.11.2021 № 377-ФЗ в главу 2 Трудового кодекса Российской Федерации внесены дополнения об использовании электронного документооборота в сфере трудовых отношений.

Под электронным документооборотом в сфере трудовых отношений понимается создание, подписание, использование и хранение работодателем, работником или лицом, поступающим на работу, документов, связанных с работой, оформленных в электронном виде без дублирования на бумажном носителе. Электронный документооборот может осуществляться с помощью:

- Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России»;

- информационной системы работодателя, позволяющей обеспечить подписание электронного документа в соответствии с требованиями трудового законодательства, хранение электронного документа, а также фиксацию факта его получения сторонами трудовых отношений.

Работодатель обязан проинформировать каждого работника в срок, установленный локальным нормативным актом, о переходе на взаимодействие посредством электронного документооборота. Для указанного взаимодействия необходимо письменное согласие работника. В том случае, если работник не дает своего согласия, работодатель не вправе применять дисциплинарные взыскания в отношении него. Кроме того, при приеме на работу нового сотрудника работодатель должен уведомить его о ведении электронного документооборота.

Стоит обратить внимание, что согласие на взаимодействие с работодателем посредством электронного документооборота не требуется от лиц, которые приняты на работу после 31 декабря 2021 года и у которых по состоянию на указанную дату отсутствует трудовой стаж. В том случае, если отсутствуют согласие работника на электронное взаимодействие либо электронная подпись, то это не является основанием для отказа в трудоустройстве или увольнении.

Расходы на создание и эксплуатацию информационной системы и электронных документов, получение и использование работником электронной подписи несет исключительно работодатель. Работник или лицо, поступающее на работу, вправе использовать ранее полученную самостоятельно усиленную квалифицированную электронную подпись.

Усиленная квалифицированная электронная подпись используется при заключении:

- трудовых договоров;

- договоров о материальной ответственности;

- ученических договоров;

- договоров на получение образования без отрыва или с отрывом от работы;

- при подписании приказа (распоряжения) о применении дисциплинарного взыскания;

- уведомлении об изменении определенных сторонами условий трудового договора.

При подписании электронных документов посредством цифровой платформы «Работа в России» работодателем, а также работником или лицом, поступающим на работу, могут использоваться:

- усиленная квалифицированная электронная подпись;

- усиленная неквалифицированная электронная подпись, выданная с использованием инфраструктуры электронного правительства.

- простая электронная подпись, ключ которой получен при личной явке в соответствии с установленными Правительством Российской Федерации правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме (только работником или лицом, поступающим на работу).

Обратите внимание, электронный документооборот не используется в отношении:

- трудовых книжек и формируемых в соответствии с трудовым законодательством в электронном виде сведений о трудовой деятельности работников;

- акта о несчастном случае на производстве по установленной форме;

- приказа (распоряжения) об увольнении работника;

- документов, подтверждающих прохождение работником инструктажей по охране труда, в том числе лично подписываемых работником.

Назначение страховой пенсии по старости в автоматическом режиме

 В соответствии с ч. 8 ст. 22.1 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 28.09.2021 № 324п утвержден порядок назначения страховой пенсии по старости в автоматическом режиме.

Указанный Порядок устанавливает особенности назначения страховой пенсии по старости в автоматическом режиме гражданам Российской Федерации, обратившимся с заявлением о назначении страховой пенсии по старости в форме электронного документа с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

Страховая пенсия по старости в автоматическом режиме назначается со дня обращения за указанной пенсией, а в случае приема заявления о назначении страховой пенсии по старости до наступления пенсионного возраста застрахованного лица – со дня достижения такого возраста, но во всех случаях не ранее дня возникновения права на указанную пенсию.

Решение о назначении пенсии формируется в автоматическом режиме в информационной системе Пенсионного фонда Российской Федерации и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица территориального органа Пенсионного фонда в срок не более трех часов с момента регистрации заявления.

Сведения о назначении пенсии направляются в личный кабинет гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг автоматически не позднее 15 минут с момента подписания решения.

Об административной ответственности за нарушение правил въезда в Российскую Федерацию

Миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства является одной из форм государственного регулирования миграционных процессов и направлен на обеспечение и исполнение установленных Конституцией Российской Федерации гарантий соблюдения права каждого, кто законно находится на территории Российской Федерации, на свободное передвижение, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации и других прав и свобод личности, а также на реализацию национальных интересов Российской Федерации в сфере миграции.

Правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации регулируется Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Правила и порядок осуществления миграционного учета устанавливаются Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». Постоянно или временно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане подлежат регистрации по месту жительства и учету по месту пребывания.

Иностранные граждане или лица без гражданства, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации о миграционном учете, выразившееся в нарушении установленных правил въезда в Российскую Федерацию, в нарушении правил миграционного учета, передвижения или порядка выбора места пребывания или жительства, транзитного проезда через территорию Российской Федерации, в неисполнении обязанностей по уведомлению о подтверждении своего проживания в Российской Федерации в случаях, установленных Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», привлекаются к административной ответственности по ч.1 ст. 18.8 КоАП РФ.

Нарушителям грозит наложение административного штрафа с возможным административным выдворением за пределы Российской Федерации.

 

Изменения в законодательстве о государственной регистрации недвижимости

Федеральным законом от 30.04.2021 № 120-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», касающиеся правил кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимость. Теперь зарегистрировать переход либо ограничение права, обременение объекта или сделку с ним можно только если в ЕГРН уже есть запись о праве на данный объект.

Некоторые полномочия в сфере кадастрового учета и госрегистрации переданы от Росреестра к подведомственным ему бюджетным учреждениям, в частности, предоставление сведений из ЕГРН. Такие учреждения также станут осуществлять выездной прием заявлений о госрегистрации или учете, отправлять заявителям документы с курьером, взаимодействовать с кадастровыми инженерами и т. д.

Выездной прием заявлений о госрегистрации или кадастровом учете введен с 28.10.2021 и является для всех платной услугой, кроме отдельных категорий заявителей: ветераны и инвалиды ВОВ, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства I группы.

Установлена возможность согласования местоположения границ земельных участков в электронном виде при условии наличия усиленной квалифицированной электронной подписи у всех заинтересованных лиц.

Сокращены сроки государственной регистрации последующих договоров участия в долевом строительстве (после осуществления государственной регистрации договора участия в долевом строительстве, заключенного застройщиком с первым участником) в случае представления в орган регистрации прав необходимых документов: в форме бумажного документа - до 5 дней; в форме электронного документа - до 3 дней; через МФЦ - до 7 дней.

В законе закреплено понятие «Личный кабинет правообладателя» и описания функциональных возможностей его пользователя. Через «Личный кабинет правообладателя» без использования электронной подписи при идентификации через ЕСИА с 01.01.2023 можно будет подать документы для: уточнения границ земельных участков; учета и регистрации прав на жилые и садовые дома, а также в случае раздела и объединения земельных участков; внесения сведений о ранее учтенных объектах недвижимости; исправления технических ошибок и других, не связанных с отчуждением объектов действий.

Кроме того, кадастр будет содержать расширенные данные о кадастровых инженерах, которые выполняли кадастровые работы в отношении конкретного объекта (ФИО, реестровый номер в реестре СРО и наименование СРО, СНИЛС).

Установлены новые основания для кадастрового учета и госрегистрации прав: решение третейского суда, по которому выдан исполнительный лист в соответствии с решением государственного суда; карта-план территории; технический план для некоторых объектов - например, для объекта незавершенного строительства, помещений и машино-мест; акт обследования для случаев, когда объект перестал существовать.

Порядок разъяснения решений судом апелляционной инстанции

 В соответствии с п. 74 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 № 16 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции» по заявлению лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции рассматривает вопросы о разъяснении апелляционного определения, которым было изменено решение суда первой инстанции или принято новое решение.

Согласно ст. 202 ГПК РФ в случае неясности судебного решения суд, принявший его, по заявлению лиц, участвующих в деле, судебного пристава-исполнителя вправе разъяснить решение суда, не изменяя его содержания. Разъяснение решения суда допускается, если оно не приведено в исполнение и не истек срок, в течение которого решение суда может быть принудительно исполнено.

 Порядок разъяснения апелляционных определений нормами гражданско-процессуального законодательства не регламентирован.

 В силу ч. 4 ст. 1 ГПК РФ в случае отсутствия нормы процессуального права, регулирующей отношения, возникшие в ходе гражданского судопроизводства, федеральные суды общей юрисдикции и мировые судьи применяют норму, регулирующую сходные отношения (аналогия закона), а при отсутствии такой нормы действуют исходя из принципов осуществления правосудия в Российской Федерации (аналогия права).

Таким образом, в случае неясности апелляционного определения суд, принявший его, вправе разъяснить апелляционное определение, не изменяя его содержания.

Вместе с тем, суд апелляционной инстанции не разъясняет апелляционное определение, которым решение суда первой инстанции оставлено без изменения. В этом случае решение разъясняет суд первой инстанции.

Основания для отмены решения суда о признании гражданина безвестно отсутствующим

Порядок отмены решения о признании гражданина безвестно отсутствующим установлен в ст. 280 Гражданско-процессуального кодекса РФ.

Так, в случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим, суд новым решением отменяет свое ранее принятое решение. Соответственно, процесс инициируется на основании заявления, и проводится судебное разбирательство, где устанавливается личность и точное место пребывания гражданина. Достаточным также является наличие самого факта явки искомого лица.

По смыслу ст. 42 Гражданского кодекса РФ любые сведения о месте пребывания гражданина имеют значение для разрешения вопроса о его отсутствии более года по месту жительства или о его явке.

К заявлению в суд заинтересованное лицо обязано приложить доказательства обнаружения места пребывания гражданина (например, справки из домовых книг, органов полиции и миграционных службу письменные свидетельские показания).

Новое решение суда является, соответственно, основанием для отмены управления имуществом гражданина и для аннулирования записи о смерти в книге государственной регистрации актов гражданского состояния.

Опознание лица может быть произведено при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а также на основе свидетельских показаний.

Дела об отмене решения суда о признании гражданина безвестно отсутствующим подсудны районному суду и рассматриваются с участием прокурора.

О порядке рассмотрения обращений отдельной категории граждан

В прокуратуре Баксанского района уделяется особое внимание ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также гражданам Российской Федерации, являющимся бывшими несовершеннолетними узниками концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

В целях оказания оперативной помощи гражданам указанной категории пунктом 5.1.1 Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, утвержденной приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 № 45, определено, что обращения ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также граждан Российской Федерации, являющихся бывшими несовершеннолетними узниками концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, о нарушении их прав и свобод разрешаются в течение 15 дней со дня их регистрации в органах прокуратуры Российской Федерации, а не требующие дополнительного изучения и проверки - в течение 7 дней, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.

В органах прокуратуры ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, граждане Российской Федерации, являющиеся бывшими несовершеннолетними узниками концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, пользуются правом на личный прием в первоочередном порядке.

Кроме того, с учетом возраста и состояния здоровья указанных лиц, в обязательном порядке рассматривается вопрос об организации их личного приема по месту жительства (пребывания), в том числе с использованием технических средств связи.

Об ответственности за нарушение законодательства в сфере закупок отдельными видами юридических лиц

За несвоевременную оплату договоров частью 9 статьи 7.23.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность. Нарушение заказчиком установленного законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц срока оплаты товаров, работ, услуг по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с субъектом малого или среднего предпринимательства, является административным правонарушением.

Указанное правонарушение влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Дела о данном административном правонарушении рассматриваются Федеральной антимонопольной службой. Срок давности привлечения к ответственности за указанное правонарушение составляет 1 год со дня его совершения.

Убийство – это особо тяжкое преступление

Согласно ч. 1 ст. 6 Международного пакта о гражданских и политических правах неотъемлемым для каждого человека является право на жизнь, охраняемое законом, и никто не может быть произвольно лишен жизни. В соответствии с ч. 1 ст. 20 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на жизнь.

Статья 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство» включена в Особенную часть Уголовного кодекса Российской Федерации
в раздел «Преступления против личности». Объектом данного преступления признается жизнь человека.

Убийство есть умышленное причинение смерти другому человеку. Оно может быть совершено как в форме действия, так и бездействия. Ответственность за убийство в форме бездействия наступает при наличии определенных условий, а именно: на виновном лежит обязанность по охране жизни потерпевшего и он имеет реальную возможность предотвратить наступление смерти.

За умышленное причинение смерти другому человеку законом предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Убийство двух и более лиц; лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга; малолетнего или лица, находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека; женщины, находящейся в состоянии беременности; совершенное с особой жестокостью; совершенное общеопасным способом; по мотиву кровной мести; совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом; из хулиганских побуждений; с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера; по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы; а также в целях использования органов или тканей потерпевшего влечет более суровое наказание. Виновному лицу в этих случаях грозит лишение свободы на срок до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы, либо смертная казнь.

О восстановлении пропущенного срока подачи кассационной жалобы на судебное решение по делам о несостоятельности (банкротстве)

Действующим законодательством предусмотрено право восстановления пропущенного процессуального срока подачи кассационной жалобы на судебное постановление лицам, пропустившим установленным федеральным законом срок.

В соответствии с частью 6 статьи 112 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации пропущенные процессуальные сроки подачи кассационных или надзорных жалоб, представлений могут быть восстановлены только в исключительных случаях, если суд признает уважительными причины их пропуска по обстоятельствам, объективно исключающим возможность подачи кассационной или надзорной жалобы в установленный срок (тяжелая болезнь лица, подающего жалобу, его беспомощное состояние и другое), и эти обстоятельства имели место в период не позднее 1 года со дня вступления обжалуемого судебного постановления в законную силу.

Конституционным Судом РФ рассмотрен вопрос о восстановлении названного срока, когда подавший соответствующее ходатайство конкурсный кредитор узнал об обжалуемом судебном постановлении по истечении одного года с момента его вступления в силу.

В делах о банкротстве предоставляется более высокий уровень гарантий судебной защиты лиц, права которых нарушаются (затрагиваются) оспариваемым судебным актом, по сравнению с положениями абзаца второго части шестой статьи 112 ГПК РФ, не предусматривающими возможности восстановления за пределами одного года пропущенного процессуального срока на подачу кассационной жалобы на судебное постановление, на котором основано заявленное в деле о банкротстве требование. Суд пришел к выводу, что отсутствие такой возможности может привести к нарушению закрепленных в Конституции РФ принципов равенства и справедливости, в том числе при защите конкурсными кредиторами своих прав и законных интересов в делах о несостоятельности (банкротстве).

Судом разъяснено, что положения абзаца 2 части 6 статьи 112 ГПК РФ не могут рассматриваться как препятствующие восстановлению срока подачи кассационной жалобы по причине истечения предусмотренного ими предельно допустимого срока подачи соответствующего ходатайства конкурсным кредитором, намеренным оспорить вступившее в законную силу судебное постановление, на котором основано заявленное в деле о банкротстве требование, и узнавшим о таком постановлении по истечении одного года с момента его вступления в силу.

Дополнительная информация